Материал: Способы защиты интеллектуальных прав в предпринимательской сфере

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

– возможность использования неопределенным кругом лиц;

– новизна;

– возможность стоимостной оценки.

Согласно мнению, распространенному в литературе, само понятие «интеллектуальные права» служит для выражения существующих особенностей прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, приравненные к ним. Этот термин содержательно противопоставляется другому термину, а именно «вещные права», распространяемому на материальные объекты. Важно отметить, что в литературе постоянно обращается внимание на отсутствие широкого распространения данного понятия в мире. Он не присутствует в международных договорах, участницей которых является Россия, а также законодательстве и доктрине зарубежных государств. В связи с этим распространено мнение о том, что данный термин является малопонятным для участников гражданского оборота, а также вводит их в заблуждение о существовании только лишь имущественных исключительных прав, при том, что существуют также и личные неимущественные права исключительного характера.

Стоит отметить еще одну особенность, а именно то что интеллектуальные права обладают независимостью от права собственности, либо иных вещных прав на сам материальный носитель, на котором оформлены результаты интеллектуальной деятельности. Факт смены собственника вещного, либо иного права, не означает смену владельца права интеллектуального.

Анализируя п. 1 ст. 1225 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что под интеллектуальной собственностью в современном российском законодательстве понимаются «результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана».

Таким образом, к объектам правовой охраны можно отнести:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач

(вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.

Интеллектуальные права распространяют свое действие на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации[5]. Эти права включают в себя:

1) исключительное право,являющееся имущественным правом;

2) личные неимущественные права;

3) иные права (такие как право следования, право доступа и некоторые другие).

Первоначальное возникновение данных прав неразрывно связано с автором результата творческой деятельности.

Немаловажным в определении понятия также является тот факт, что Всемирная декларация по интеллектуальной собственности четко дает определения, при этом разграничивая два понятия: «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права». Под «интеллектуальными правами» в этом случае понимаются «права интеллектуальной собственности», что предполагает синонимичность данных терминов. Введенный в отечественное законодательство термин «интеллектуальные права», очевидно по смыслу подразумевает под собой права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, через которые и раскрывается данное понятие.

Таким образом, можно говорить о том, что верным также можно считать и следующие термины, предлагаемые некоторыми учеными: «права на интеллектуальную собственность», либо «права интеллектуальной собственности»[6].

 Исходя из этого, делаем вывод, что понятия «интеллектуальные права» и «права интеллектуальной собственности» можно считать синонимами, ведь под ними понимаются права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

В дальнейшем необходим подробнее рассмотреть объекты и виды интеллектуальных прав, наиболее активно используемые в предпринимательской деятельности.

 

1.2. Основные виды интеллектуальных прав в предпринимательской сфере

 

Рассмотрение видов интеллектуальных прав, нашедших применение в деятельности предпринимателей, хотелось бы начать с вопросов, связанных с патентным правом.

Патентное законодательство РФ, действующее в настоящее время, является прямым продолжением Патентного закона России 1992 г.[7], от которого переняло множество положений. Вышеназванный закон утратил силу в связи с вступлением в силу в 2008 Части 4 ГК РФ. Новая часть Гражданского кодекса была необходима для объединения действующих правовых норм в сфере интеллектуальной собственности, в том числе и патентных прав, которым посвящена гл. 72.

В качестве субъектов патентного права могут выступать граждане-физические лица и юридические лица.

Категории субъектов патентного права:

- авторы-создатели;

- патентообладатели, их правопреемники;

- Патентное ведомство;

- патентные поверенные;

- наделенные соответствующими правами и обязанностями в этой сфере иные лица.

К объектам патентного права относятся:

- изобретения;

- полезные модели;

- промышленные образцы.

Стоит отметить, что существует определенный перечень условий для осуществления правовой охраны изобретений:

1. Новизна.

2. Возможность применения в промышленности.

3. Подтверждение в установленном законом порядке.

Под изобретениями понимаются технические решения в непосредственно имеющих отношение к продукту областях, таких как вещество, устройство, либо к способу (процесс действий над материальным объектом).

Под полезными моделями, для которых существует возможность правовой охраны, понимаются относящиеся к устройству технические сведения. Необходимо отметить, что требования к полезным моделям являются менее строгими, если сравнивать изобретениям, патентоспособность существует лишь при наличии следующих условий:

1. Новизна.

2. Промышленная применимость.

Существует определенный перечень объектов, которые не могут быть признаны изобретениями:

- открытия, научные теории и математические методы;

- решения, касающиеся только внешнего вида изделий (такие объекты могут быть зарегистрированы в качестве промышленных образцов);

- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной

деятельности;

- программы для электронных вычислительных машин (правовая

охрана таких объектов осуществляется так же как и объектов авторского права);

- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Под промышленным образцом в законодательстве понимается художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

К условиям предоставления правовой охраны промышленным образцам относятся:

1. Новизна.

2. Оригинальность.

Оригинальность выражается в творческом характере особенностей изделия. Необходимо отметить, что признание образца исключительно с измененными размерами, либо увеличенным количеством элементов, цветом не допускается. К существенными признакам промышленных образцов относят следующие:

- форма;

- конфигурация;

- сочетание цветов;

- орнамент.

К примерам промышленных образцов можно отнести виды одежды, посуды и другие.

Не могут быть признаны патентоспособными следующие решения:

- обусловленные исключительно технической функцией изделия;

- объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм),

- промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;

- объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;

- изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Необходимо сказать несколько слов о возникновении прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Данный факт обусловлен необходимостью регистрации объекта в Патентном ведомстве. В настоящее время функции этого ведомства выполняет Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Предприниматель подтверждает свое право на объект охраны с помощью патента, который выдается только Федеральной службой. Данный документ помимо прочего служит и для подтверждения приоритета, авторства и исключительного права использования объекта[8].

Срок действия патента ограничен двадцатью годами, начиная с даты подачи заявки в патентное ведомство. Полезная модель и промышленный образец охраняются в течение пяти и десяти лет соответственно. Помимо этого, существует возможность продления действия патентов, но только на полезную модель и промышленный образец. Если в ведомство поступает ходатайство от правообладателя, то патент на полезную модель продлевается на три года, а на промышленный образец на пять.

Существуют правообладатели, которые могут либо вообще не использовать, либо использовать недостаточно свои изобретения или промышленные образцы в течение длительного промежутка времени: для промышленного образца это четыре года, а для полезной модели – три года с даты выдачи патента. Для таких случае законодатель предусмотрел механизм предоставления принудительной неисключительной лицензии, заключающийся в следующем: любое лицо, желающее использовать данные объекты, если они попадают под вышеназванные условия, согласно положениям ст. 1362 ГК РФ, имеет возможность подать в патентное ведомство соответствующее заявление, после чего такая лицензия будет получена.

В настоящее время правовой институт секрета производства или ноу-хау все больше распространяется в правовых системах различных развитых государств, активнее внедряясь в гражданские правоотношения.

Действующее гражданское законодательство РФ определяет понятие «секрет производства (ноу-хау)» как сведения производственного, технического, организационного и другого характера о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную либо потенциальную коммерческую ценность в случае, если у третьих лиц нет доступа к таким сведениям и их обладатель принимает разумные меры для сохранения их конфиденциальности.

Начало правового регулирования ноу-хау в мире приходится на начало ХХ века. В СССР впервые данный термин появился в ст. 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик[9] в 1991 году. В период формирования полноценной рыночной экономике в российском законодательстве происходит формирование ноу-хау в качестве отдельного правового элемента результатов интеллектуальной деятельности.

Необходимо отметить ключевые особенности, присущие правовому регулированию ноу-хау:

1. Чтобы право на секрет производства являлось действительным, необходим такой признак как конфиденциальность. Это связано с тем, что во время разглашения информации третьим лицам, теряется весь смысл данного права, а также коммерческая практическая польза.

2. Основной субъект права – предприниматель, так как сведения ноу-хау имеют действительную (или потенциальную) коммерческую ценность. Возможность обладания такими правами для физических лиц или некоммерческих организаций не предусмотрена.

3. Нематериальность самого объекта правовой охраны. Невозможно физически получить право владения секретом производства. В данной связи стоит отметить, что зачастую на практике секрет производства может быть закреплен на каком-либо материальном носителе (например, в виде программного обеспечения на флеш-карте и т.д.), но не стоит отождествлять права на ноу-хау с этим физическим объектом, так как первый имеет целиком нематериальную природу и служит предпосылкой для появления результата в материальном виде. Следует также разграничить ноу-хау с изобретением, которое подлежит патентованию для начала осуществления правовой охраны, то есть в данном случае имеется дело уже с материальным объектом[10].

Некоторые ученые отмечают, что нематериальная сущность ноу-хау подразумевает возможность возникновения конкретной идеи у нескольких субъектов независимо друг от друга. В случае, если идея лежит на поверхности, конфиденциальность не поможет, так как может возникнуть и у третьих лиц вполне добросовестным образом. Все это наводит на мысль об отсутствии исключительного характера данного результата интеллектуальной деятельности[11].

В этой связи следует отметить, что закрепление исключительности права на ноу-хау является уникальным случаем в гражданском законодательстве, большинство стран отказались от данной идеи. Российский законодатель выбрал собственный путь регулирования данных правоотношений, отбросив зарубежный опыт.

Противоречивость данного права находится даже в современном гражданском законодательстве. В гл. 75 части 4 ГК РФ описывается исключительность данного права, однако п. 2 ст. 1466 ГК РФ уже предполагает возможность третьих лиц, которые независимо от других стали обладателями таких сведений, самостоятельного приобрести исключительные права на этот секрет производства. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что на данный момент законодательное регулирование не может дать возможности обладателю ноу-хау исключить различные действия третьих лиц в отношении его секрета производства.

Таким образом, законодатель, внедряя институт ноу-хау в ч. 4 ГК РФ не до конца раскрыл его правовую природу в качестве результата интеллектуальной деятельности, применив к нему характеристику исключительного права. Но исключительность в данном случае невозможно обеспечить, ведь все в том же гражданском законодательстве существуют положения, допускающие в одинаковой мере обладание исключительным правом несколькими третьими лицами одновременно.

Следующим важным вопросом, достойным рассмотрения, является вопрос прав на товарные знаки и знаки обслуживания. Законодательное закрепление понятий «товарный знак» и «знак обслуживания» находится в ст. 1477 ГК РФ и в ст. 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)[12]. В российском законодательстве товарным знаком является обозначение, которое служит для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Основной отличительной чертой знака обслуживания можно назвать то, что он индивидуализирует работы и услуги, однако к данным обозначениям точно так же применяются соответствующие положения гражданского законодательства о товарных знаках[13].

Исходя из легального определения данных понятий, можно выделить основные признаки данных объектов:

- товарный знак и знак обслуживания служат средством, необходимым для индивидуализации продуктов предпринимателей, под которыми понимаются товары, работы или услуги;

- кроме юридических лиц или индивидуальных предпринимателей никакие иные лица не могут быть правообладателями;

- на товарные знаки и знаки обслуживания распространяется исключительное право;

- для товарных знаков и знаков обслуживания необходима государственная регистрация[14].

Одной из особенностей правового положения правообладателя в этом случае является то, что он не может обладать личными неимущественными правами в отношении товарных знаков. При этом, законодатель предусмотрел возможность использования в качестве товарного знака (или составной его части) объекта, который охраняется авторским правом. Данные положения содержатся в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. Из анализа положений ст. 1270 ГК РФ можно сделать вывод о том, что правообладатель имеет исключительное право на использование произведения, в том числе и в товарном знаке, подлежащем регистрации. То есть, разрешение на использование объекта авторских прав необходимо лишь во время регистрации товарного знака, в дальнейшем же оно не зависит от права на первоначальное произведение.