Наследодателем именуется умерший (либо объявленный умершим) гражданин, после которого остается наследство. При этом во внимание не принимаются ни существовавший у гражданина объем дееспособности, ни его гражданство, важно лишь то, что при жизни он имел имущество, которое может перейти к другим лицам в порядке наследования.
Наследниками могут быть:
. Физические лица (граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства). Могут призываться к наследованию и по завещанию, и по закону при условии, что находились в живых в день открытия наследства, а также еще не родившиеся дети, так называемые насцитурусы (От лат. Nasciturus - ребёнок, который на момент смерти своего отца зачат, но ещё не родился, и имеет право наследовать имущество отца). Они могут быть не только детьми наследодателя, но и другими родственниками (при наследовании по закону) и даже любыми другими лицами (при наследовании по завещанию). Если ребенок родился мертвым, то он не может быть призван к наследованию и его доля распределяется между остальными наследниками.
Наследственного правопреемства физических лиц не возникает, если лица, являющиеся наследниками друг друга, умирают в один день (коммориенты);
. Юридические лица (независимо от организационно-правовой формы), которые могут быть призваны к наследованию только по завещанию (абз. 2 ст. 1116 ГК РФ), при условии, что они существовали на день открытия наследства. Установление существования юридического лица на момент открытия наследства производится на основании данных государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Юридическое лицо считается прекратившим существование после внесения записи об этом в единый реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК РФ);
. Публичные образования - Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования и иностранные государства. Российская Федерация может наследовать не только по завещанию, но и по закону. В соответствии со ст. 1151 ГК РФ к Российской Федерации в порядке наследования переходит выморочное имущество
В состав лиц, которые могут призываться к наследованию, не включаются, согласно ст. 1117 ГК РФ, так называемые недостойные наследники.
Такие лица подразделяются на две категории:
лица, не имеющие права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ);
лица, которые могут быть отстранены от наследования судом (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).
В свою очередь, лица, не имеющие права наследовать, представлены в ГК РФ двумя группами субъектов.
В первую группу включены лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Они утрачивают право наследования как по закону, так и по завещанию. Противоправные действия указанных лиц должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило не применяется.
Ко второй группе отнесены родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих правах ко времени открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).
Утрата названными лицами права наследования не всегда является бесповоротной. Если наследодатель после совершенных недостойными наследниками действий простит их, составив в их пользу завещание, указанные лица вправе наследовать это (завещанное) имущество. Прощеные родители, в случае призвания их к наследованию по завещанию, не смогут пользоваться льготами, которые полагались бы им в случае призвания их по закону как родителей (например, более низкая ставка налога с имущества, переходящего в порядке наследования), и не будут учитываться как наследники по закону при развитии наследственных правоотношений, лишаясь, в частности, возможности претендовать на обязательную долю (о порядке определения и наследовании обязательной доли нетрудоспособными родителями) (ст. 1149 ГК РФ).
К числу лиц, которые могут быть отстранены от наследования судом, относятся граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).
Под уклонением от указанных обязанностей в судебной практике принято считать не только прямой отказ от уплаты средств на содержание, но и сокрытие лицом своего действительного заработка, смену работы или места жительства с целью избежать удержаний по исполнительному документу и другие действия, свидетельствующие об уклонении от уплаты средств на содержание.
Состав обязанных лиц определяется, в частности, Семейным кодексом РФ, в соответствии с которым такими лицами являются родители в отношении своих несовершеннолетних детей (ст. 80 СК РФ), трудоспособные совершеннолетние дети в отношении своих нетрудоспособных нуждающихся родителей (ст. 87 СК РФ), супруги по отношению друг к другу (ст. 89) и др.
Лица, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, равно как и родители, лишенные родительских прав, не могут стать наследниками только по закону. Однако принципиальное отличие в статусах указанных субъектов состоит в том, что лица, уклонявшиеся от содержания наследодателя, отстраняются от наследования не в силу закона, а лишь решением суда, вынесенным по требованию заинтересованных лиц (наследников, сособственников наследодателя и др.)
Необходимо отметить, что подтверждение недостойности может произойти на разных этапах развития наследственных правоотношений, в том числе и после того, как недостойные наследники уже получили имущество из состава наследства. В данном случае они обязаны возвратить в соответствии с правилами гл. 60 ГК РФ все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства, т. е. по правилам исполнения обязательств из неосновательного обогащения.
Правила о недостойных наследниках применяются и к отказополучателям по завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ). Если к моменту установления факта недостойного поведения отказополучателя наследник исполнил возложенную на него обязанность, такой отказополучатель обязан либо возвратить все неосновательно полученное им из состава наследства, либо, если предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы или оказание определенной услуги, возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной работы или оказанной услуги.
Состояние недостойности влияет на правовое положение не только самих
недостойных наследников, но и их потомков (п. 3 ст. 1146 ГК РФ о наследовании
по праву представления). По этой причине, в частности, не наследуют по праву
представления потомки граждан, признанных недостойными в соответствии с п. 1
ст. 1117 ГК РФ.
В юридической литературе, теоретических основах гражданского права и правоприменительной практике сформировалось единообразное понимание юридического значения открытия наследства, которое является юридическим фактом, с которым закон связывает начальный момент появления наследственного правоотношения и наделяет наследника возможностью принять наследство либо отказаться от него. Необходимым условием возникновения наследственного правоотношения - открытия наследства - является смерть гражданина либо объявление судом безвестно отсутствующего гражданина умершим (ст. 1113 ГК РФ), а также установление судом факта смерти гражданина.
Время открытия наследства играет важную роль в развитии наследственных правоотношений. На момент открытия наследства устанавливается применимое законодательство, определяется круг лиц, призываемых к наследству, состав наследственного имущества, порядок и сроки его принятия, основания призвания к наследованию, а также решаются многие другие значимые вопросы.
В соответствии со ст. 1114 ГК РФ днем открытия наследства является день, когда гражданин фактически умер. Факт смерти подтверждается свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя.
Объявление гражданина умершим осуществляется в соответствии со ст. 45 ГК РФ. Так, суд может объявить гражданина умершим, если:
в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет подряд;
таких сведений нет в течение 6 месяцев в случае, когда он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель;
военнослужащий (иной гражданин) пропал без вести в связи с военными действиями: в этом случае он может быть объявлен судом умершим только по прошествии 2-х лет со дня окончания военных действий.
Если органы ЗАГС по каким-либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, то лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В случае признания судом днем смерти гражданина дня его предполагаемой гибели эта дата записывается в свидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда. Кроме того, факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органом Министерства обороны.
Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день они не наследуют друг после друга и оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками).
Например, в автомобильной катастрофе погиб муж, а позже в тот же день от полученной травмы скончалась жена. После умерших остались наследники: мать жены и брат мужа. Наследственное имущество: автомобиль, зарегистрированный на имя мужа, денежный вклад в банке, числящийся на имя жены, и описанные нотариусом предметы домашней обстановки и обихода. С согласия наследников нотариус вправе выдать наследнику мужа - его брату свидетельство о праве на наследство на автомобиль и 1/2 долю предметов домашней обстановки и обихода, а наследнице жены - ее матери выдать свидетельство о праве на наследство на денежный вклад и 1/2 долю предметов домашнего обихода (нотариус заводит два самостоятельных наследственных дела).
Открытие наследства происходит не только в определенное время, но и в определенном месте.
Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя, то есть место, где он постоянно или преимущественно проживал непосредственно перед смертью.
Местом жительства наследодателей - граждан, находящихся под опекой, а также несовершеннолетних граждан - не достигших 14 лет, признается место жительства их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов (ст. 20 ГК РФ).
В качестве подтверждения постоянного или временного проживании гражданина в данном месте, может быть представлен документ о регистрации по месту жительства или «Свидетельство о регистрации по месту пребывания».
Место открытия наследства может подтверждаться справкой жилищно-эксплуатационной организации о регистрации гражданина по месту его жительства, справкой органа местного самоуправления аналогичного содержания, справкой с места работы умершего о месте его жительства, решением суда об установлении факта места открытия наследства и иными документами.
В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является место нахождения наследственного имущества (дома, квартиры или иной недвижимости; место постановки на учет автомототранспортного средства; место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя). Если имущество наследодателя находится в разных местах, местом открытия наследства считается место нахождения основной части наследственного имущества.
Место открытия наследства играет важную роль для применения законодательства той или иной страны к конкретным наследственным отношениям, а также для решения ряда процедурных вопросов по оформлению наследства. В частности, именно по месту открытия наследства выясняется, в какую нотариальную контору необходимо обратиться с заявлением о его принятии и выдаче свидетельства о праве на наследство, об отказе на наследство (ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате). По месту открытия наследства принимаются и меры охраны наследственного имущества (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате), а также предъявляются претензии от кредиторов наследодателя (ст. 63 Основ законодательства о нотариате).
Кроме того, по месту открытия наследства происходит приращение наследственных долей.
В результате открытия наследства права и обязанности умершего наследодателя не переходят к наследникам в порядке правопреемства автоматически. Любой наследник, который призывается к наследству по закону или по завещанию, должен сам решить, хочет ли он приобрести наследственное имущество, и выразить свое желание определенным образом: совершить акт принятия наследства.
Акт принятия наследства - это индивидуальный акт: если к наследованию призвано несколько наследников, каждый из них должен выразить свою волю на принятие наследства. Например, если к наследованию призваны супруга наследодателя и их несовершеннолетний ребенок, супруга должна подать заявление о принятии наследства от своего имени и как законный представитель - от имени ребенка. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе сами принять наследство, но с согласия своих законных представителей: родителей, усыновителей, попечителя (ст. 26 ГК РФ), лица, ограниченно дееспособные по решению суда, также принимают наследство с согласия попечителей (ст. 30 ГК РФ).
Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 1153 ГК РФ). Заявление так же может быть передано нотариусу через посредника или нунция (абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Нунций - это лицо, призываемое для передачи объявленной воли, поэтому в отличие от представителя его воля и волеизъявление не имеют правового значения для совершения сделки. Для заявления, передаваемого с посыльным, установлено специальное требование: подпись на нем должна быть засвидетельствована нотариусом.
Часто наследник, не сделав явных заявлений, ведет себя по отношению к наследственному имуществу, как если бы он был его собственником (пользуется имуществом, заботится о его сохранении и т.п.). Со времен римского права такие действия (pro herede gestio - действие в роли наследника) рассматриваются как действия, свидетельствующие о намерении наследовать. Подобный способ принятия наследства - фактическое принятие - предусмотрен и российским законодательством (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).
В соответствии со ст. 1163 ГК свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением некоторых случаев. При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется. За выдачу свидетельства о праве на наследство необходимо уплатить государственную пошлину (подп. 22 п.1 ст. 333.24 НК РФ). Одновременно с этим наследственное имущество не подлежит налогообложению (подп. 18 ст. 217 НК РФ).