6
венности предписаний, которые впервые в истории России соответствуют требованиям цивилизованного общества.
Однако с принятием части четвертой ГК РФ не потеряли актуальности проводившиеся ранее дискуссии относительно различных аспектов правового регулирования результатов интеллектуальной деятельности (авторского и смежного прав). В рассматриваемой области еще много нерешенных проблем. И главные из них всестороннее и полное исследование института авторского и смежного прав и их место в гражданском праве Российской Федерации, воплощение в реальную жизнь предписаний, закрепленных российскими законами об охране интеллектуальной собственности, которые соответствуют требованиям цивилизованного общества.
С древних времен человечество стремилось защитить и сохранить то, что является необычным, оригинальным и исключительным. Поэтому понятие интеллектуальной собственности появилось достаточно давно. Более 200 лет назад в европейских странах возникло право на нематериальные результаты интеллектуальной деятельности(произведения литературы, искусства, изобретения и др.). Оно было сконструировано по аналогии с правом собственности на материальные объекты.
Первый «авторский» закон появился в 1710 г. в Англии. Он известен под названием «Статут королевы Анны». Законом был закреплен один из важнейших принципов авторского права – принцип «копирайт», предоставлявший автору право на охрану опубликованного произведения и запрещавший тиражирование произведения без его согласия.
В международных договорах понятие «авторское право» не определено. Национальное законодательство такие определения иногда устанавливает. Например, в ранее действовавшем Законе Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» авторское право определялось как отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. В ГК РФ (часть четвертая) понятие «авторское право» не определено, однако признано, что результатом творческой деятельности авторов являются произведения науки, литературы и искусства1.
Существуют разные определения понятия «авторское право», однако главным в любом определении являются три составляющих:
–произведения науки, литературы и искусства признаются охраняемыми при некоторых условиях;
–автору предоставляются личные неимущественные права на созданное им произведение;
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 52 (часть I), ст. 5496.
7
– автору или иным лицам предоставляются исключительные имущественные права на использование созданного произведения.
При рассмотрении авторского права очень важным оказывается принцип дуализма интеллектуальной собственности: нематериальные произведения науки, литературы и искусства объективно существуют только воплощенными в материальных объектах.
В ГК РФ содержится краткий неисчерпывающий перечень основных форм, в которых могут быть выражены произведения: в письменной, устной формах (публичное произнесение, публичное исполнение и др.), в форме изображения,звукоили видеозаписи, в объемно-про- странственной форме.
Принципиальным положением российского законодательства является автоматическое возникновение авторских прав с момента создания произведения. Для их защиты не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. Данный подход вытекает из требований международных договоров Российской Федерации (например, Бернской конвенции).
Презумпция авторства в российском законодательстве закреплена в ст. 1257 ГК РФ: «Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное». Это означает, что в случае возникновения любого спора автору достаточно представить любой экземпляр произведения, на котором он указан в качестве автора каким-либо обычным способом, например на титульном листе, в оглавлении или непосредственно в тексте произведения.
Аналогичная презумпция устанавливается и в Бернской конвенции: «Для того, чтобы автор охраняемых настоящей Конвенцией литературных и художественных произведений рассматривался, … как таковой и … имел право обращаться в странах Союза в суд по поводу нарушения его прав, достаточно, если имя автора будет указано на произведении обычным образом. Настоящий пункт применяется, даже если это имя является псевдонимом, в том случае, если псевдоним, принятый автором, не оставляет сомнений в его личности».
Однако если иные лица сумеют представить экземпляры того же произведения с более ранней датой создания, на которых в качестве автора указано иное лицо, рассматриваемая презумпция будет действовать уже в отношении этого лица, которое и будет признаваться автором, пока не будет доказано иное.
8
Отсутствие формальностей облегчает положение авторов, которые избавлены от необходимости для охраны своих произведений осуществлять, например, их государственную регистрацию, выплачивать государственные пошлины (как в патентном праве). В то же время отсутствие официального подтверждения принадлежности прав может в ряде случаев затруднять их защиту на практике.
Всю совокупность предусмотренных ГК РФ авторских прав можно разделить на: личные неимущественные права автора; исключительное право на произведение, на основании которого автор и его правопреемники могут разрешать или запрещать использование произведения; право на вознаграждение. Однако многие вопросы, связанные с разграничением отдельных видов прав, остаются дискуссионными.
В 1956 г. в нашей стране появился термин смежные« права», хотя Австрия и Италия предоставили такие права исполнителям и производителям звукозаписи соответственно в1936 и 1941 гг., так как для названных стран уже тогда была очевидна непосредственная связь прав данных субъектов. В связи с этим была высказана идея об объединении их в одном институте. Идея объединения прав вышеназванных субъектов в один институт получила нормативное закрепление в Международной конвенции от 26 октября 1961 г. по охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм, вещательных организаций.
Но на территории СССР и России смежные права не охранялись до 1 января 1992 г. Например, в Гражданском кодексе РСФСР1964 г.1 термин «смежные права» вообще не употреблялся, но права таких субъектов, как организации эфирного вещания, охранялись в рамках авторских прав. Только к началу 1990-х годов был разработан институт смежных прав. Рассматриваемый термин появился в отечественном законодательстве в названии ст. 141 Основ гражданского законодательства СССР и Республик (1991). К смежным правам были отнесены права исполнителей, создателей звуко- и видеозаписей, организаций эфирного вещания.
Стоит обратить внимание на то, что понятие «смежные права» в международных договорах не содержится.
Действующий ГК РФ под«смежными правами» понимает интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности(исполнения), фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- и те-
1 Ведомости ВС РСФСР. – 1964. – № 24, cт. 407.
9
лепередач (организаций эфирного и кабельного вещания), содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние.
Вучебной и научной литературе критерии выделения смежных прав
вотдельный институт обычно подробно не анализировались, указывалось лишь, что смежные права – это институт права интеллектуальной собственности. В свою очередь право интеллектуальной собственности относят к подотрасли гражданского права.
С середины XX в. периодически поднимался вопрос о целесообразности правовой охраны результатов исполнительского искусства, но лишь в 1992 г. соответствующие нормы были введены в действие со вступлением в силу Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (далее – Основы). Далее правовая охрана исполнений получила развитие в третьем разделе закона об авторском праве, в котором исполнение наряду с фонограммами и передачами организаций эфирного и кабельного вещания было отнесено к объектам смежных прав. С 1 января 2008 г. нормы, посвященные правовой охране исполнений, содержатся в гл. 71 ГК РФ.
Появлению института смежных прав способствовало стремительное развитие индустрии звукозаписи, в частности массовое внедрение технических устройств, способных изготавливать и тиражировать качественные записи выступлений артистов.
Почти во всем мире записанные музыкальные исполнения получили «двойную» правовую охрану. С одной стороны, зафиксированное на материальном носителе исполнение охраняется в качестве результата творчества исполнителя, и у последнего в отношении данного объекта возникают смежные права. С другой стороны, записанное исполнение охраняется как запись последовательности звуков, т.е. как фонограмма,
вотношении которой у ее создателя также возникают определенные смежные права.
10
Гл а в а 1. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА АВТОРСКОГО ПРАВА
§1. Авторское право как институт интеллектуальной собственности
Совокупность гражданско-правовых норм об интеллектуальной собственности можно охарактеризовать как подотрасль гражданского права (право интеллектуальной собственности), которая представлена институтами авторского права, права, смежного с авторским, патентного права и права на средства индивидуализации субъектов и результаты их деятельности, а также иные объекты интеллектуального творчества.
В качестве объектов интеллектуальной собственности могут выступать: произведения литературы, науки и искусства; результаты исполнительской деятельности, фонограмма; передачи эфирного и кабельного вещания; изобретения, полезные модели и промышленные образцы; профессиональные секреты; селекционные достижения; фирменные наименования и коммерческие обозначения правообладателя; товарные знаки и знаки обслуживания; наименование места происхождения товара и другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в отношении которых законом предусматривается возможность приобретения исключительных прав.
Авторское право регулирует отношения общества с небольшим, но важным его сегментом, деятельность которого направлена на развитие технического прогресса и культуры. Задача авторского права состоит в том, чтобы надлежащим образом сочетать интересы автора и общества: с одной стороны, должным образом стимулировать творческую инициативу авторов, а с другой – обеспечить приумножение духовных ценностей, которыми располагает общество, снимая чрезмерные ограничения в доступе к этим ценностям.
На современном этапе экономического развития Российского государства интеллектуальная собственность становится одним из потенциальных ресурсов богатства нации. Авторское право возникает с момента создания произведения, т.е. выражения его в объективной форме, и распространяется на любые– как обнародованные, так и необнародованные – произведения, выраженные в объективной форме. Следовательно, авторское право возникает не с момента обнародования или опубликования произведения, а с момента его создания, т.е. выражения в объективной форме. Важная роль авторского права подчеркивается в комментариях к Бернской конвенции от9 сентября 1886 г.: «Авторское право составляет важный элемент в процессе развития. Опыт показывает, что богатст-
во национального культурного достояния непосредственно зависит от уровня охраны, предоставляемой литературным и художественным произведениям. Чем выше этот уровень, тем больше стимул для авторов; чем